ОПОРА

Воскресенье, 22.09.2019, 04:45

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - Страница 29 - Форум | Регистрация | Вход

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Форум » Test category » Test forum » ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
holod54Дата: Понедельник, 27.05.2019, 14:50 | Сообщение # 421
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2806
Репутация: 0
Статус: Offline
Как отказаться от товара из интернет-магазина и вернуть деньги?



Покупая вещи в интернет-магазине, мы не можем их посмотреть, потрогать, понюхать и т. п. А картинка и даже видеоролик не всегда оправдывают наши ожидания. Поэтому отказаться от товара так же просто, как и купить.
Что же делать, если вы уже заказали и оплатили товар в Интернете, по телефону или иным дистанционным способом, но передумали?

Порядок и способы отказа от товара

Покупателю нужно направить продавцу требование о расторжении договора купли-продажи и возвращении уплаченных за товар денежных средств. Заявление
можно вручить представителю продавца лично под подпись (если имеется такая возможность) или направить по почте письмом с описью. Если товар пришел в место выдачи (на почту, пункт выдачи в транспортной компании и т. п.), покупатель вправе не забирать товар, если желает от него отказаться.

Сроки отказа от товара и возврата денежных средств

До получения товара вы в любое время вправе отказаться от него и вернуть свои денежки.
После получения заказа – в течение 7 дней.
А если продавец не проинформировал вас об этом в письменном виде в момент доставки, то в течение 3 месяцев с момента получения товара.
При отказе от товара продавец возвращает деньги, уплаченные за товар, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара.
Продавец обязан вернуть деньги покупателю не позднее чем через 10 дней.
Если продавец говорит, что вы не можете отказаться от товара, запугивает вас судебными тяжбами и т. п., это незаконно. Ссылайтесь на ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей», которая регулирует порядок дистанционной продажи  товаров.

Исключения из правил

Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.
Например: шторы по индивидуальному пошиву по вашим размерам.

Образец заявления о расторжении договора купли-продажи

Кому

Адрес

От кого

Адрес

                        ЗАЯВЛЕНИЕ

о расторжении договора купли-продажи

11.08.2018 года между ИП (далее – Продавец) и ФИО (далее – Покупатель) заключен договор купли-продажи костюма, цвет черный, размер 42, стоимостью 1350 рублей,
дистанционным способом по средствам социальной сети instagram.com, аккаунт продавца.
Стоимость товара оплачена продавцу покупателем в полном объеме.
17.08.2018 года продавец отправил товар покупателю почтой России.
20.08.2018 года Покупатель получил товар. Товар не подошел мне по размеру.

В соответствии с п. 4 ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей» Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 7 дней. В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, Покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи товара.

При отказе Покупателя от товара Продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную Покупателем по договору, за исключением расходов Продавца на
доставку от Покупателя возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней со дня предъявления Покупателем соответствующего требования.

Продавец не довел до Покупателя информацию о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества.

На основании вышеизложенного, руководствуясь законом РФ «О защите прав потребителей», отказываюсь от товара и прошу возвратить денежные средства в  размере 1350 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей не позднее 10 дней со дня предъявления настоящего заявления по следующим реквизитам:

ФИО

Номер счета получателя

Банк получателя Сбербанк России

БИК

ИНН

КПП

В случае неудовлетворения требования в добровольном порядке, я буду вынуждена обратиться в суд за защитой своих прав, потребовав дополнительно: взыскания
процентов на сумму долга в размере, определяемом ключевой ставкой Банка России,  действовавшей в соответствующий период, за уклонение от возврата денежных средств;
компенсации морального вреда; штрафа в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу истца.

Дата ФИО

Автор публикации: адвокат
Биржевая Марина Сергеевна
Прикрепления: 7919629.jpg(63.2 Kb)
 
holod54Дата: Понедельник, 03.06.2019, 06:29 | Сообщение # 422
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2806
Репутация: 0
Статус: Offline
Банкомат по ошибке выдал больше денег: что будет,если их забрать?



Далеко не все банкоматы, установленные на улицах российских городов, можно назвать новыми. И, как всем известно, даже очень точная, но изношенная техника
иногда может работать с ошибками. Хотя такие сбои случаются нечасто, но некоторые граждане, снимая деньги в банкомате, с изумлением обнаруживают, что
средств им на руки выдано больше, чем было запрошено.

Но как такое может случиться, ведь техника, в отличие от работника-кассира, не должна ошибаться? Можно ли забрать эти деньги? Ведь снимая деньги с карты,
гражданин не проводил никаких мошеннических манипуляций: может быть, ему просто уйти, а за недостачу будут отвечать работники, обслуживающие чрезмерно щедрый банкомат?
В данной публикации мы разберемся, как нужно себя вести в такой ситуации.

Почему такое может случиться?

Хотя все операции по выдаче средств совершаются в автоматическом режиме, до сих пор не придумано, как полностью исключить возможность ошибок. В результате,
есть ничтожно малый шанс, что банкомат выдаст больше купюр, чем следовало, либо ошибется с номиналом и вместо 500 рублей выдаст 5000.
Но не стоит поспешно радоваться неожиданной прибыли и отправляться за покупками: при первой же инкассации недостача будет выявлена, после чего с помощью базы и записей с камер специалисты выяснят личность владельца карты, получившего сумму сверх причитающейся.

Что будет дальше?

В первую очередь сотрудники банка свяжутся с клиентом и попросят его возвратить выданные по ошибке денежные средства. В Сети можно найти информацию, что некоторые банки могут даже не выходить на связь с клиентом, а просто списать с его счета необходимую сумму, но лично я ни об одном подтвержденном случае не слышал.
Естественно, в такой ситуации попросту невозможно обмануть работников банка, убедив, что они ошиблись, ведь имеются доказательства, что вам была выдана
сумма в большем размере. И даже то, что произошло это случайно, не делает вас владельцем этих денежных средств. К сожалению, не все это понимают.

Что будет, если продолжать игнорировать требования банка?

Клиент приходит к ошибочному выводу, что в такой ситуации банк может только звонить и просить вернуть деньги, но в итоге сдастся и начнет искать виновных в
ошибке банкомата. Чтобы банк уж точно не добрался до его денежных средств, он снимает со своей карты все средства, блокирует ее и отправляется открывать счет
в другом банке.
Но вскоре ему приходит повестка в суд, где юристы финансового учреждения без труда доказывают свою правоту. После этого открывается исполнительное
производство, и средства списываются с новых счетов незадачливого клиента. И это не самый плохой сценарий, ведь банк мог бы подать заявление в полицию.

Как же поступить?

Обнаружив, что банкомат выдал сумму больше той, что была запрошена, для начала проверьте баланс: возможно, это вы ошиблись с цифрой и средства были списаны с
вашей карты.
После того, как вы убедились, что сумма действительно выдана ошибочно, позвоните по указанному на банкомате телефону, сообщите об ошибке и следуйте инструкциям оператора.
Банк – это финансовая организация, поэтому к деньгам в нем относятся со всей серьезностью, а это значит, что просто так дарить их клиенту из-за простой ошибки никто не станет.

Автор публикации: юрист
Шведов Сергей Алексеевич
Прикрепления: 5184772.jpg(190.6 Kb)
 
holod54Дата: Среда, 05.06.2019, 06:51 | Сообщение # 423
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2806
Репутация: 0
Статус: Offline
Как гражданину пожаловаться в Конституционный суд РФ?



Когда гражданин может обратиться в Конституционный суд РФ?

Поводом к рассмотрению дела в КС РФ является обращение в форме запроса, ходатайства или жалобы. Основанием к рассмотрению дела может быть неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ закон, иной нормативный акт (ст. 36 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»).
Граждане обладают правом на обращение в КС
РФ с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод, если их права и свободы нарушаются этим законом, примененным в
конкретном судебном деле (ст. 96 Закона). Жалоба должна быть подана в срок не позднее одного года после рассмотрения дела в суде.

Для примера можно рассмотреть Постановление от 24 марта 2015 года N 5-П, которым была дана оценка конституционности ст. 19 Федерального закона «О
введении в действие Жилищного кодекса РФ». Оспариваемая норма оценивалась в связи с решением вопроса о возможности сохранения права пользования жилым помещением в доме ЖСК за лицами, которым это право было предоставлено на основании ордера, в случае обращения взыскания на данное жилое помещение как на
заложенное имущество и его реализации путем продажи с публичных торгов.
Суд признал данное положение неконституционным, поскольку его применение препятствует эффективной судебной защите прав и законных интересов собственника
(приобретателя) жилого помещения, который при заключении договора купли-продажи не знал и не должен был знать о наличии права пользования приобретаемым им
жилым помещением у членов семьи его прежнего собственника.

Какую силу имеют решения Конституционного суда РФ?

Юридическая сила решений КС РФ, вынесенных по делам о проверке по жалобе на нарушение конституционных прав и свобод граждан, имеет следующие особенности:

*решение действует без подтверждения другими органами и должностными лицами;
*решения судов и иных органов, основанные на актах или их отдельных положениях,признанныхнеконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установленных федеральным законом случаях;
*выраженная в постановлении позиция Конституционного Суда о соответствии Конституции смысла нормативного правового акта или его отдельного положения,
придаваемого им правоприменительной практикой, подлежит учету судами с момента вступления в силу соответствующего постановления КС РФ.

Конституционное право: как рассматриваются обращения граждан в КС РФ?

Обращение в КС РФ может направлено в письменной или электронной форме. Порядок направления обращения установлен Регламентом Конституционного Суда РФ.
Электронная форма заполняется на официальном сайте КС РФ, также обращение может быть подано в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью. В этом случае с заявителем может осуществляться переписка в электронном виде. К жалобе гражданина прилагаются:

*копия официального документа, подтверждающего применение обжалуемого закона при разрешении конкретного дела;
*текст нормативного правового акта, подлежащего проверке;
*документ об уплате государственной пошлины – для граждан 450 руб;
*списки свидетелей и экспертов, которых предлагается вызвать в заседаниеКонституционного Суда, а также другие документы и материалы.

Обращение оформляется в соответствии со ст.ст. 37, 38 Федеральногоконституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ. Решение по вопросу о принятии обращения к рассмотрению принимается не позднее трех месяцев с момента регистрации обращения.
Решение о назначении дела к слушанию в заседании КС РФ
принимается в течение месяца после принятия обращения к рассмотрению. Возможно разрешение дел без проведения слушания, на основании содержащихся в ранее принятых постановлениях КС РФ (ст. 47.1 Закона).
Во время слушания дела в суде необходимо учитывать правила процедуры и этикета в заседании Конституционного Суда, которые определены в параграфе 51 Регламента.

'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'
Прикрепления: 8756325.jpg(26.2 Kb)
 
holod54Дата: Среда, 05.06.2019, 07:04 | Сообщение # 424
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2806
Репутация: 0
Статус: Offline
Изменим законодательство. Мы можем обойтись без депутатов.

Создан сайт при поддержке правительства.



Если любой гражданин захочет изменить законодательство это возможно, надо лишь зайти на сайт: https://u.to/JMsuAw , ознакомиться с правилами, зарегистрироваться, проголосовать и даже создать свой законопроект, за который
могут проголосовать другие. Нужно только чтоб никто не был равнодушен.
Эта
система может сделать депутатов ненужными слоями общества. В голосовании и создании может участвовать любой гражданин России. Вход через портал "Госуслуги"

'Использована информация юридической социальной сети https://u.to/IAi_FA  
Прикрепления: 8128480.jpg(52.5 Kb)
 
АнанасДата: Пятница, 07.06.2019, 01:23 | Сообщение # 425
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Про РОИ я знаю давно.Но: инициативу подавать(или проявлять) и голосовать могут только граждане, верифицированные на сайте Госуслуги. А проходить верификацию -это может быть очень напряжно для инвалидов, с ПОДА. И второй момент: для того, чтобы общественная инициатива имела право на рассмотрение гос. органами, необходимо набрать 100000 подписей, что очень проблематично для сайта.
 
holod54Дата: Понедельник, 10.06.2019, 06:41 | Сообщение # 426
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2806
Репутация: 0
Статус: Offline
Какое наказание предусмотрено за оскорбление власти в Интернете ?



Раньше создавались информационные площадки в Интернете, где можно было комментировать и писать что захочешь. На данный момент за это предусмотрено наказание. За некоторые высказывания граждане будут нести ответственность. Давайте поговорим об этом подробнее.

За какие именно комментарии предусмотрено наказание?

Согласно Кодексу об административных правонарушениях п. 3 ст. 20.1 «Мелкое хулиганство», распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в сети Интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное
неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам,
осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных ст. 20.3.1 настоящего кодекса, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 30 000 до 100 000 рублей. А если нарушение совершается повторно, то штраф налагается еще в большем размере. За подобное правонарушение гражданам также предусмотрен арест. Данную размещенную информацию необходимо будет удалить с сайта, в противном случае могут заблокировать ваш сайт.

Что говорит закон

С распространением оскорбительной информацией в Интернете связано два закона.
Во-первых, федеральный закон от 18.03.2019 г. № 30 «О внесении изменения в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации"». В нем говорится о блокировке сайтов, где размещена информация об оскорблении человеческого достоинства, государства, а также государственных органов.
Во-вторых, федеральный закон от 18.03.2019 г. № 28 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Речь идет о
случае, когда вы являетесь владельцем сайта или учетной записи в социальной сети, где предусмотрена возможность комментирования записи, вы лично прокомментировали или кто-то другой оставил у вас на стене оскорбительные
комментарии о действиях власти, клевету или вообще размещена информация, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность,
проявляет явное неуважение к обществу, государству, официальному государственному символу Российской Федерации, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.
Это все влечет наложение административного штрафа в размере от 30 000 до 100 000 рублей. Ну а в случае, если правонарушение совершено повторно, то за это грозит штраф от 100 000 до 200 000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.
Что касается лиц, которые совершили аналогичное административное правонарушение более 2 раз, в данном случае предусмотрен штраф от 200 000 до 300 000 рублей
или арест на срок до 15 суток. Подобные административные дела уже рассматривают суды.

Прокуратура применяет меры, чтобы информация подобного рода была удалена с сайта.

Нововведения в законодательстве предусматривают возможность компетентным органам делать запросы у провайдера информации о данных пользователях, которые
пишут комментарии. В результате чего можно сказать, что если запись сделана не вами, а кем-то другим, а вы не удалили записи с комментариями со своей страницы, или вы перепостили чью-то запись, то вы все равно несете полную ответственность за то, что там написано.

Судебная практика уже существует. И граждан уже привлекают к ответственности

Автор публикации
Юрист, Ганжа Ольга Владимировна
Прикрепления: 4593999.jpg(16.7 Kb)
 
holod54Дата: Понедельник, 10.06.2019, 06:56 | Сообщение # 427
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2806
Репутация: 0
Статус: Offline
В каких случаях можно получить компенсацию



Во-первых, нужно понять и раскрыть, что такое моральный вред. Если в результате противоправных действий или бездействия человек может испытывать физические и
нравственные страдания, его честь и достоинство может пострадать, то для компенсации этого вреда в денежном эквиваленте он вправе требовать от причинителя вреда возместить ему те неудобства и страдания, которые он понес в результате противоправных действий.
Гражданский кодекс РФ, ст. 151, устанавливает, что это нравственные и (или) физические страдания, причиненные потерпевшему, которые затрагивают его личные
неимущественные права и нематериальные блага.

Ст. 150 Гражданского кодекса РФ:
к нематериальным благам гражданское законодательство РФ относит жизнь и здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, право свободного передвижения, право на
имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона.

Порядок взыскания

Пострадавший вправе обратиться в суд с исковым заявлением, либо основные исковые требования дополняются требованием о компенсации морального вреда.
Только суд может принять решение о взыскании с конкретного лица компенсации за моральный вред, сумма также устанавливается судом, в то время как истец может
заявить любую сумму, закон не имеет на это ограничений.
Если говорить о каких-то конкретных примерах, то чаще всего судебные тяжбы сопряжены с преступлениями против личности. Это преступления, связанные с оскорблениями, которые вынесены публично, связанные с ДТП, если погибают либо получают телесные повреждения потерпевшие в результате ДТП.

Если речь идет об уголовных делах, то еще на стадии расследования потерпевший вправе сообщить намерении взыскать компенсацию за моральный вред следователю
или дознавателю, который принимает заявление, приобщает материал к уголовному делу.
Когда дело поступает в суд, судья видит требования о взыскании морального вреда и уже дает этому соответствующую оценку.

Как суд принимает решение

Суд может отклонить требования истца о взыскании компенсации за моральный вред, если им не представлены доказательства, какие именно страдания причинены
виновным. Если не представлены документы, подтверждающие моральные и нравственные страдания, то судья может за недостатком доказательств отказать.
Такими документами могут стать медицинские заключения и справки, указывающие на то, что после какого-то происшествия у пострадавшего обострились хронические
заболевания либо поставлен новый диагноз. Впоследствии некоего неприятного события поднялось давление и вызывалась скорая помощь, соответствующая справка
также может служить аргументом в суде. Суд может принять во внимание и свидетельские показания.

В каждом конкретном случае суд принимает во внимание характер причинения вреда, насколько подтверждается вред, а также личность как потерпевшего, так и виновного.

Как определить стоимость морального вреда

В ст. 151 ГК РФ указано лишь то, что суд должен учитывать степень вины, степень моральных и нравственных страданий, индивидуальные качества потерпевшего и иные
обстоятельства.
Законом не установлена формула, по которой можно интерпретировать моральные страдания к конкретному количеству рублей, это прерогатива суда.
Судья единолично решает это в каждом конкретном случае. Даже при наличии одинаковых обстоятельств суммы и решения судов могут быть разные, поскольку люди разные и отношение к преступлению у них разное. При этом пострадавший может заявить сумму 50 миллионов рублей, а суд может решить, что взыскать нужно 3000 рублей.


Как взыскивается моральный вред

За 2018 год россияне получили 3 миллиарда рублей в качестве компенсации морального вреда, это данные Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Большинство исков связаны с причинением вреда жизни и здоровью.


Юрист, Степанов Евгений Сергеевич
Прикрепления: 3868905.jpg(133.1 Kb)
 
holod54Дата: Среда, 12.06.2019, 16:16 | Сообщение # 428
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2806
Репутация: 0
Статус: Offline
Что делать при неправомерном отказе выписывать  лекарства по жизненно-важным показателям  ЛсИ?



Ранее две пациентки прошли курсы лечения в Москве – в ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» и ФГБУ Российский кардиологический
научно-производственный комплекс». Врачебные комиссии этих ФГБУ рекомендовали своим пациенткам по жизненным показаниям – ряд препаратов (Траклир (Бозентан) и
Волибрис (Амбризентан), Ревацио (Силденафил), Вентавис (Илопрост)).
Рекомендованная лекарственная терапия отмене и замене аналогами не подлежит.Когда женщины вернулись домой и обратились в поликлинику по месту жительства, им было отказано в бесплатном обеспечении данными лекарствами. Врач отказался выписывать им лекарства по бесплатным рецептам. Отказ ими был обжалован сначала в региональном минздраве, а затем в суде.
Везде им было отказано в жалобе и только 15 января 2018 года по запросу судьи Верховного Суда Российской Федерации административное дело истребовано в Верховный Суд и определением от 30 марта 2018 года передано для рассмотрения в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации.
В итоге Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ отменила решение Верховного Суда Республики Татарстан от 15 августа 2017 года по жалобе одной из пациенток, имеющей инвалидность 2й гр., и указал:
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 2012 года № 1446н утвержден Стандарт первичной медико-санитарной помощи при
легочной артериальной гипертензии (далее – Стандарт), распространяющийся в том числе на поставленный административному истцу диагноз 127.8.
В предусмотренный Стандартом перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, включен препарат об обеспечении которым просила пациентка.

Также Верховный суд указал, что Федеральным законом от 17 июля 1999 года№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» предусмотрено, что инвалиды
имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в состав которого включается обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (статьи 6.1 и 6.2).

Пунктом 3 примечаний к Стандарту установлено, что граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются
лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

При таких обстоятельствах Судебная коллегия приходит к выводу, что пациенткой были предприняты необходимые меры к соблюдению установленного законом порядка назначения ей жизненно важного лекарственного препарата и обеспечения данным препаратом, однако Министерство здравоохранения Республики Татарстан и медицинское учреждение уклонились от действий по решению вопроса о назначении и обеспечении истца требуемым лекарственным препаратом.
Судами низших инстанций данные обстоятельства и требования закона не учтены.Данное решение имеет очень важное значение, поскольку в последнее время граждане и ЛсИ всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда им не удаётся получить бесплатное лекарственное обеспечение, на которое они имеют право. Чаще всего это выражается в отказе лечащих врачей выписывать то лекарство, которое
максимально для них подходит и не вызывает негативных побочных эффектов.
Линь Нгуен, специалист юридического отдела РООИ «Перспектива»:
«В таких случаях очень сложно оспорить отказ, поскольку врачебная комиссия практически всегда может сказать, что вы ещё не попробовали вот этот аналог. Он то уж точно вам поможет! Таких вариантов может быть довольно много и «перепробовать» их можно очень долго и при этом так и не получить положительного лечебного эффекта.
Прикрепления: 6106308.jpg(35.4 Kb)
 
holod54Дата: Среда, 12.06.2019, 16:27 | Сообщение # 429
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2806
Репутация: 0
Статус: Offline
В данном случае пациентке удалось получить заключение врачебной комиссии не в своём регионе, а в Москве. Но даже этого недостаточно и местные врачи решили, что они сами по себе отличные специалисты и отказались выписать
необходимые лекарства, прописанные пациентке в соответствии с законодательством.
Решение ВС РФ позволит изменить практику игнорирования
решения врачебных комиссии местными врачами в дальнейшем.»
 

07.05.2019
 
holod54Дата: Среда, 10.07.2019, 06:32 | Сообщение # 430
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2806
Репутация: 0
Статус: Offline
Россиянам рассказали, как отличить звонок мошенника от звонка из банка



В последнее время все чаще мошенники звонят россиянам от имени якобы банковских служащих. Гражданам напомнили, как не попасться на уловки аферистов,пишет aif.ru.

Зачастую человека сбивает с толку тот факт, что звонок поступает с номера, который действительно принадлежит банку - мошенники подменяют его посредством виртуальной АТС. Также «сотрудник» называет паспортные данные и говорит очень убедительно. Он представляется работником службы безопасности и сообщает о подозрительном переводе средств с карты. Чтобы вернуть деньги на карту, он
просит назвать реквизиты или иные секретные данные.
Если с вами такое произошло, можете быть уверены, что звонит мошенник, поскольку сотрудники банка никогда не просят клиентов сообщать подобную информацию, напоминает издание. Это связано с тем, что все необходимые данные у них уже есть.
Ни при каких обстоятельствах гражданам не рекомендуют сразу же исполнять просьбы «сотрудников». Лучше завершить звонок и самостоятельно перезвонить в
банк по официальному номеру, чтобы уточнить о наличии проблем с картой или переводами.

Автор публикации
"Народное Информационное Агентство Новостей 9111.ру" (НИАН
Прикрепления: 0629675.jpg(89.4 Kb)
 
holod54Дата: Среда, 10.07.2019, 06:35 | Сообщение # 431
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2806
Репутация: 0
Статус: Offline
Друг, товарищ, сват или брат, соседка или родственник как свидетели в суде



«У меня проблемы с земельным участком, наследством, имуществом... мужем...детьми и т. п.
Я хочу идти в суд. Дайте (пришлите) мне бланк искового заявления. Я его заполню и в суд отнесу».

И искренне удивляются, что никаких таких бланков в природе не существует. Составление иска в суд – это не писульку написать абы как, а кропотливая
работа. Он нее зависит 99 % результативности вашего дела.
До того как его составить, надо подготовить письменные доказательства ваших требований, определить круг свидетелей, которые должны явиться в суд.

Свидетели: вред или польза?

«У меня есть соседка/знакомая/друг/товарищ, который может подтвердить все, о чем мы напишем в иске», – уверяют меня многие.
Действительно, показания любых свидетелей являются одним из видов доказательств, ничуть не уступающим в равенстве любым другим доказательствам (ст. 55–56 ГПК РФ).
Только когда в процессе подготовки иска начинаешь выяснять, придут ли эти свидетели в суд, оказывается, что подруга категорически не хочет, сват-брат не может, а старая глухая бабулька соседка себя не слышит, не то что в суде что-либо рассказать четко и понятно.
Поэтому необходимо ограничить круг свидетелей теми, кто не только придет в судебное заседание, как в театр (ему будет в суде просто интересно посмотреть на судью и вообще на спектакль под названием «суд»), а теми, кто может в суде толково и понятно рассказать о нужных вам фактах, причем в нужном вам русле.
Ах как часто, поверив рассказам и клятвам истца, я убеждалась, что названный им и вызванный нами в суд свидетель говорит в суде не то, что нам нужно, а зачастую то, что вообще расценивается судом и ответчиком показаниями против истца.
А некоторые свидетели, которых указал истец, вообще мычат в суде: «Не знаю. Не ведаю, не видел, не помню».
Предупрежденные под роспись в суде об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, некоторые свидетели вообще замыкаются и боятся что-нибудь правильное и правдивое сказать, даже если они лучшие друзья истца.
От свидетелей требуются не фантазии и домыслы на заданные тему, а рассказ о правдивых фактах, которые ему известны.
Конечно, я готовлюсь к процессу, я заранее готовлю нужные вопросы нашим свидетелям, пытаюсь разговорить свидетеля в нужном ракурсе, задавать ему такие
вопросы, чтобы он на них ответил так, как надо, а не так, как не надо. Это только некоторые граждане спрашивают: «Вы придете со мной в суд?»
Так вот я, как и любой мой коллега, не «ходим» в суд по приглашению доверителей. Мы готовимся к каждому процессу в суде заранее и работаем в нем, стараясь и умея направить судебный процесс в нужное русло.
А это работа, а не просмотр спектакля. Вообще-то тактика допроса свидетелей по каждому конкретному делу – это
ювелирная работа адвоката. Но иногда это не работает.
А потом в коридоре они откровенничают: «Ты знаешь, друг, я просто побоялся. На меня судья так смотрела сурово и строго, что ну не мог я ничего сказать».
Простите, а с чего вы решили, что судья вам мать родная и будет вам мило улыбаться и гладить по головке?
И дело приходится в таких случаях вытаскивать уже другими путями и способами и другими дополнительными доказательствами или дополнительными более адекватными свидетелями. Так что свидетели – хорошо.
Но лучше в процессе подготовки иска найти, запросить, разыскать нужные документальные подтверждения своей юридической правоты и позиции до того, как обратиться в суд, а не во время его.
Надо предвидеть и то,что адвокат противоположной стороны имеет полное и законное право задавать вашему свидетелю каверзные вопросы, чтобы сбить его с
толку.
Это моя совсем не полная инструкция про свидетелей, а только общие зарисовки.
Жизнь отдельного человека – истца, перенесенная в рамки судебного процесса, очень разнообразна
Поэтому если у вас есть конкретные личные вопросы, я отвечу вам в личных сообщениях. А не на весь Интернет.
Автор публикации
Адвокат, Стрикун Галина Владимировна
Прикрепления: 7872727.jpg(40.5 Kb)
 
holod54Дата: Четверг, 18.07.2019, 07:55 | Сообщение # 432
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2806
Репутация: 0
Статус: Offline
Оскорбление власти: сколько заплатят граждане за свое мнение в нецензурной форме



Люди зачастую выражают свое недовольство чиновниками не только в кругу своих друзей, но и в социальных сетях, на других страницах сети Интернет. Но не всегда это делается в цензурной форме. В 2019 году законодатели внесли изменения в КоАП РФ и дополнили норму о мелком хулиганстве штрафными санкциями за оскорбление власти.

Что понимается под оскорблением власти

Если человек высказывает свою позицию в отношении чиновников, органов государственной власти или Конституции РФ, официальных государственных символов
страны, то не должен использовать нецензурные выражения или делать это в неприличной форме. В противном случае гражданин может быть привлечен к
административной или даже уголовной ответственности.

Ответственность в виде штрафа наступает, когда такая критика в оскорбительной форме размещена в сети Интернет. Штрафы за данное нарушение предусмотрены в ст. 20.1 КоАП РФ.

Каков штраф за оскорбление власти

Минимальная сумма штрафных санкций, предусмотренная законом, составляет 30 000 рублей. А максимум, который может суд назначить – это 100 000 рублей.
Но когда человек неоднократно оскорбляет чиновников, то сумма штрафных санкций может быть значительно выше:
• за второе оскорбление – от 100 000 до 200 000 рублей;
• за третий и последующие разы – от 200 000 до 300 000 рублей.

Более того, при неоднократном совершении указанного административного нарушения человека могут подвергнуть аресту на 15 суток.

Случаи привлечения граждан к ответственности за оскорбление власти

Практически сразу после внесения поправок в закон по вопросу штрафных санкций за оскорбление власти появились первые дела:

• в Архангельской области многодетной матери назначили штраф в размере 30 000 рублей;
• в Красноярском крае за оскорбление приставов был наложен штраф на женщину в размере 30 000 рублей;
• в Новгородской области за оскорбление Президента РФ суд обязал мужчину заплатить штраф 30 000 рублей.

Причем нарушителям не помогли избежать ответственности ни низкий доход, ни признание вины, ни наличие несовершеннолетних детей, ни удаление поста с
оскорблением.
В Хакасии мужчине, обозвавшему губернатора Хакасии «гаденышем и засранцем», повезло больше – суд прекратил дело по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ, штрафных санкций мужчине удалось избежать. Также аналогичное дело прекращено в Татарстане, где гражданин позволил себе высказать негативное мнение о деятельности партии
«Единая Россия».
Стоит отметить, что штрафные санкции для граждан за оскорбление обычного человека, а не чиновника, в десятки раз меньше и установлены в другой норме закона – ст. 5.61 КоАП РФ.

Автор
Юрист, Дикопалова Ирина Юрьевна
Прикрепления: 2463273.jpg(16.7 Kb)
 
holod54Дата: Четверг, 18.07.2019, 09:06 | Сообщение # 433
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2806
Репутация: 0
Статус: Offline
Работников будут наказывать за травмы на производстве 



В Минтруде РФ считают, что те работники, которые не соблюдали правила техники безопасности и проявили неосторожность, в результате чего получили производственную травму, должны быть наказаны. Чиновники рассказали работодателям о мерах дисциплинарного воздействия на таких работников и порядке их применения. 
Минтруд России опубликовал письмо от 17.06.2019 № 14-2/ООГ-4235, в котором разъяснил, что работодатель может дополнительно наказать работника, пострадавшего на производстве по своей вине.
Какие дисциплинарные взыскания и в каких случаях можно применить к тем работникам, которые получили травму?Что значит «сам виноват»?
В своем письме чиновники Минтруда указали, что статья 189 Трудового кодекса РФ дает понятие«дисциплина труда» как обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Таким образом, если работник не исполнял какие-либо из таких правил
и получил травму, он сам виновен в произошедшем.
К сожалению, именно так происходит примерно в 50% несчастных случаев на производстве:
работники игнорируют средства защиты, страховку и даже элементарные нормы передвижения по объектам повышенной опасности.
При этом если травма, например перелом ноги
из-за прыжков по лестнице, произошла на территории предприятия в рабочее время, она считается производственной и имеет для работодателя очень неприятные последствия.Таким образом, если работодатель сможет доказать, что в происшествии виноват сам работник, он имеет право применить к нему
дисциплинарное взыскание.
Для этого чиновники предлагают работодателю:
-Получить от работника письменное объяснение его действий,которые привели к нештатной ситуации.
-Рассмотреть объяснения на специально созданной комиссии по расследованию несчастного случая и понять степень вины работника.
-Все действия по расследованию и выводы комиссии должны быть запротоколированы и подписаны всеми лицами, которые были задействованы в мероприятиях.

Как привлечь пострадавшего работника к ответственности

Если на основании фактов, приведенных в объяснительной, была доказана вина пострадавшего работника, руководство организации должно оформить приказ о наложении дисциплинарного взыскания. С этим приказом работника нужно под личную подпись ознакомить в течение 3 рабочих дней со дня его издания. Если работник не хочет подписывать, необходимо составить акт об отказе. После этого приказ вступает в силу, но работник все равно может пожаловаться в ГИТ или оспорить его в судебном порядке.
Как сказано в письме Минтруда:Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
Чтобы работодатель чувствовал себя в этой ситуации уверено,специалисты Минтруда советуют приложить к приказу такие документы:
-об ознакомлении работника с правилами охраны труда и производственной безопасности в установленные в организации сроки в соответствии с занимаемой должностью (для кого-то предусмотрен инструктаж раз в
5 лет, а для кого-то каждые 3 месяца);
-о получении допуска к работе (при необходимости), а также о своевременном прохождении работником всех необходимых аттестаций и подтверждений квалификации;
-объяснительную лица, ответственного за охрану труда и технику безопасности на том участке, на котором пострадал работник;
-протокол заседания комиссии с выводами о вине работника.

Наказанием, как считают в Минтруда, руководствуясь нормами статьи 192 ТК РФ, за вред здоровью работника,полученный по его вине, можно:
-сделать замечание;
-объявить выговор;
-уволить пострадавшего работника.

При этом чиновники не поясняют, как должен поступить работодатель со страховыми выплатами работнику, который получил производственную травму «по собственной вине» и был за это уволен. Видимо
соответствующих разъяснений следует ожидать от Фонда социального страхования, за счет средств которого выплачиваются компенсации пострадавшим

Дидух Юлия
Автор PPT.RU
Прикрепления: 4056005.jpg(116.0 Kb)
 
holod54Дата: Вторник, 23.07.2019, 06:32 | Сообщение # 434
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2806
Репутация: 0
Статус: Offline
В каких случаях с ЖКХ не стоит спорить, а лучше подать в суд?



Многие люди ежедневно сталкиваются с ситуациями, которые приводят к неприятным спорам сгосучреждениями.
Среди них выделяются споры с жилищно-коммунальным
хозяйством. Данная статья расскажет, с какими претензиями стоит обращаться в суд и отстаивать свои права.
Часто жильцы ищут помощи в судебных учреждениях не только потому, что какие-то действия со стороны ЖКХ являются незаконными, но и в случаях, когда ожидаемых
результатов нет или они неудовлетворительны.



Любая домоуправляющая компания является ответственной за оказание определенных услуг. В свою очередь, это может касаться как обслуживания домов в целом, так и
обслуживания территории, которая находится перед домами.
В случаях несоблюдения или некачественного выполнения данных услуг, с организации взимается дополнительная плата, это же касается проблемы, когда компания отказывает людям в предоставлении услуг или вводит чрезмерно высокие тарифы.
Размер стоимости каждой услуги определяется на общем собрании квартирантов. При ситуации, когда собрание не производилось, а представители ЖКХ требуют денег,
необходимо обратиться в судебные органы.

Частые проблемы

Самой распространенной ситуацией, с которой жильцы обращаются в судебное учреждение, является затопление канализации или плохое освещение в подъезде.
Слишком часто подвалы домов переполнены водой из канализации, жильцов начинает раздражать зловонный запах и постоянный звук льющейся воды.



По всем правилам санитарных норм, такое плачевное состояние недопустимо, поэтому ЖКХ обязано принять меры по устранению неполадок.
Кроме этого, санитарные нормы требовательны к освещению мест общего пользования. Это могут быть спортивные площадки, парковки, детские площадки,
подъезды и так далее. Все это прописано в Жилищном кодексе РФ, статья 36.
Поэтому домоуправляющая компания должна соблюдать указанные требования. Если этого не происходит, то владельцы квартир имеют право подать на организацию в
суд и требовать компенсации морального ущерба.
В зимнее время года у ЖКХ появляется еще больше обязанностей: уборка снега перед домами, очищение ледников с крыш и прочее. При несоблюдении данных
условий и в случае повреждения из-за халатности имущества жильцов (например, глыба льда упала с крыши на машину) домоуправляющая организация обязана
возместить ущерб.



Благоустройство

Менее освещенная проблема - благоустройство дома. Другими словами, на каждом доме должны висеть соответствующие опознавательные таблички. При несоблюдении данных правил эксплуатации жильцы могут смело обращаться в суд на домоуправляющую компанию.

Высокие тарифы

Одна из самых распространенных проблем связана с пересчетом тарифов. Например, у жильцов из крана течет вода с ржавчиной, а оплата тарифа остается неизменной,
будто ржавчины никакой нет. В данном случае первым, к кому необходимо обращаться, является поставщик ресурсов. Но это не снимает ответственности с
домоуправляющей компании.
Если вода плохого качества льется из-под крана не один месяц, то необходимо требовать полного пересчета тарифа. В случае, когда ситуация возникла единожды, управляющая компания обязана исправить текущую ситуацию.

Некачественное обслуживание может привести к повреждению личного имущества одного или нескольких жильцов. Например, из-за плохого покрытия крыши дождевая или талая вода просачивается сквозь потолок и разрушает ремонт квартиры или портит бытовую технику. При возникновении данной проблемы владелец должен
обратиться в службу ЖКХ для возмещения убытков.

Возникают такие моменты, когда соседи начинают обвинять друг друга в затоплении квартиры и подают в суд. Однако в некоторых ситуациях лучше не спешить, потому что виноватой может оказаться обслуживающая компания. Тогда жильцам, помимо возмещенного убытка, выплачивается моральный ущерб.

Автор публикации
Адвокат, Елисеенко Максим Александрович
Прикрепления: 9705257.jpg(121.7 Kb) · 6261235.jpg(67.7 Kb) · 8786731.jpg(287.7 Kb) · 2284841.jpg(69.3 Kb)
 
holod54Дата: Среда, 24.07.2019, 06:48 | Сообщение # 435
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 2806
Репутация: 0
Статус: Offline
Когда приставы не имеют законного права взыскивать долги



Чтобы вернуть долг согласно судебному решению, недостаточно только получить данное решение суда о взыскании долга. Долг еще нужно фактически взыскать, а
сделать это могут судебные приставы-исполнители.

Порядок возврата достаточно известный. Для начала нужно подать исковое заявление в суд, а после получения самого решения, заказать исполнительный лист. И уже после получения исполнительного документа идти к судебным
приставам, возбуждая исполнительное производство, в рамках которого и начинают работать судебные приставы.

Однако не стоит забывать, что в нашем законодательстве существуют свои нюансы,не зная которых, можно лишиться возможности взыскать долг с должника.
Рассмотрим, в каких случаях, пристав не сможет взыскать долг.

Вышел срок предъявления исполнительного листа

Для взыскания долга у судебного пристава есть ряд полномочий, предусмотренных законом, в том числе право арестовывать банковские счета, описывать имущество,
запрещать выезд за пределы РФ и т.п. Однако не стоит забывать, что срок предъявления исполнительного листа ограничен тремя годами.Но тут важным моментом является не сам срок, о котором многие знают, а когда этот срок
начинает исчисляться.
Многие думают, что срок начинает течь с момента выдачи исполнительного листа, что не является верным. На самом деле, срок три года исчисляется со дня, когда решение вступило в законную силу. Дата вступления решения в законную силу указывается в исполнительном листе.

Бывают случаи, когда исполнительный лист получен не сразу после вступления решения суда в законную силу. Тем не менее, если исполнительный лист был получен слишком поздно, у взыскателя есть право обратиться в суд и восстановить сроки, если они были пропущены.
Если же, в течение трех лет исполнительный лист предъявлен не был, а уважительных причин для восстановления сроков суд не усмотрел, то пристав не
имеет право возбудить исполнительное производство и взыскивать долг.

Что касается взыскания периодических платежей, которые нужно выплачивать ежемесячно, то исполнительный лист в таком случае может быть предъявлен втечение всего срока, установленного судом для взыскания, и дополнительно в
течение 3 лет после окончания такого срока.

Вышел срок предъявления судебного приказа

Срок в три года начинает исчисляться с даты, когда был выдан судебный приказ. Судебный приказ имеет силу исполнительного документа, который можно предъявить
судебному приставу, приложив к заявлению о возбуждении исполнительного производства.
Как только исполнительный документ подается судебному приставу, то срок прерывается.

Возвращение исполнительного листа

Возбуждение исполнительного производства так же не гарантирует исполнение решения суда. Федеральным законом «об исполнительном производстве»предусмотрены случаи, когда исполнительный документ может быть возвращен взыскателю. Например, если невозможно взыскать долг, так как у должника нет имущества и доходов, место жительства должника не удалось установить и т. п.

После возврата исполнительного листа, у взыскателя снова есть три года, чтобы повторно предъявить исполнительный лист приставам. Однако это возможно не ранее, чем через 6 месяцев после возврата исполнительного документа.

Тем не менее, срок в три года начинает отсчет со дня, когда пристав вернул взыскателю исполнительный лист, т.е. эти 6 месяцев так же войдут в срок, и когда взыскатель снова сможет подать заявление приставу, у него останется всего 2,5 года.
Но после подачи заявления срок в три года снова прерывается, таким образом,срок может восстанавливаться без ограничений.

Ранее, взыскатели использовали лазейку в законодательстве и отзывали исполнительный лист, чтобы прервать срок и подождать определенного момента,
например, подорожание недвижимости должника и т.п. Однако на данный момент после изменений в законодательстве, если взыскатель отзывает исполнительный лист по своей инициативе, то срок в три года не прерывается.
Таким образом, единственным основанием, по которому пристав не имеет право взыскивать долг при наличии исполнительного документа, является вышедший срок,
установленный для предъявления исполнительного листа. Но не стоит забывать о нюансах расчета, прерывания и восстановления таких сроков.
Автор публикации
Юрист, Бабкин Михаил Александрович
Прикрепления: 6753699.jpg(154.8 Kb)
 
Форум » Test category » Test forum » ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Поиск:

Форма входа

Поиск

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 72

Мини-чат

Статистика